Предмет курса «Римское право» и его значение для юридической науки




страница8/22
Дата13.08.2016
Размер1.82 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   22

Развитие семейного права и права наследования.


Юристы классического периода относили правовой строй римской семьи к числу специфически римских правовых институтов. И действительно, только римский гражданин, вступив в римский брак, мог основать римскую семью. Основные черты семейного строя были выражены в семейном праве с исключительной законченностью и последовательностью.

Уже законы XII таблиц отразили наличие в Риме крупных семейных образований с исключительно широкими правами домовладыки (pater familias [па́тэр фами́лиас]). Тогда условия быта, состояние сознания людей определяли широкий коллективизм в общественных отношениях и преобладание сильной единоличной власти как в семье, так и в государстве. В раннем Риме семья была не только семейной общностью, но и хозяйствующим субъектом и социальным организмом – четко выраженной ячейкой общества. Правовая самостоятельность личности была ограничена и определялась сословным положением, семейным статусом, состоянием семейной общности.

В древнейший период в состав римской семьи (familia [фами́лиа]) кроме ее главы (pater familias [па́тэр фами́лиас]) входили жена, дети, жены сыновей, внуки, правнуки. Семья – это не только совокупность свободных лиц, но и рабов, зависимых, имущества, принадлежащих ее главе. Об этом Ульпиан писал:

"Мы видели, как понимается термин "familia" [фами́лиа], а именно – как совокупность вещей и как совокупность людей".

Глава семьи – домовладыка – обладал широкой личной и имущественной властью в отношении жены и детей: правом жизни и смерти, продажи в рабство и телесных наказаний, изгнания из дома. Он распоряжался семейным имуществом. Против его воли никто не мог ни войти в семью, ни выйти из нее. Только признание отцом новорожденного своим ребенком превращало последнего в члена семьи. Домовладыка был вправе даже выбросить родившегося уродца.

Первоначально власть главы семьи над всеми ее членами обозначалась термином manus – буквально “рука”. Затем стали говорить о власти над женойmanus mariti [ма́нус ма́рити] – и власти над детьми, рожденными в законном браке – patria potestas [па́триа поте́стас]. Только домовладыка являлся лицом своего права (persona sui juris [персо́на суи ю́рис]). Другие же члены семьи были лицами чужого права (personae alieni juris [персо́нэ алиэ́ни ю́рис]), т.е. лицами, подчиненными pater familias. Все они, будучи подчинены власти одного и того же домовладыки, именовались агнатами (agnati [агнаци]), то есть родичами по власти. Это означало, что за гражданские правонарушения подвластных отвечал отец. Родство определялось подчинением власти одного и того же домовладыки.

Родственники по крови, не входившие в состав семьи, в том числе свободные от власти домовладыки дети, составляли когнатическое родство (cognati [когнаци]). Так, сын, получивший самостоятельность, терял прежнее агнатическое родство и становился когнатом семьи своего отца. Также и дочь, вышедшая замуж, становилась когнаткой своей бывшей семьи, но она, ее дети, приобретали агнатическое родство новой семьи – семьи мужа. По мере ослабления патриархальных устоев семьи все большее фактическое и юридическое значение приобретало когнатическое родство.

Домовладыка был вправе манципировать своих подвластных третьим лицам. За гражданские правонарушения сородичей глава семьи мог продать подвластного ему сына и других лиц чужого права. Единственное ограничение, установленное, по преданию, Ромулом и затем подтвержденное XII таблицами, заключалось в том, что отец под страхом лишения отцовской власти не мог продавать подвластного сына более трех раз. Домовладыка имел право наказывать детей, в отношении которых он обладал правом жизни и смерти. Но в период империи право отца убить подвластного сына уже ограничивается. Государственная власть в лице императора стояла на той позиции, что целью наказания, применяемого домовладыкой, должно быть надлежащее воспитание, принуждение к дисциплине, а не что-либо иное.

Наследование по закону

Наследство – преемство всех имущественных прав и обязанностей наследодателя, кроме тех, которые считаются неразрывно связанными с личностью того, для кого они возникли. Наследник является универсальным приемником наследодателя, т.е. в момент принятия наследства он принимает все права и обязанности наследодателя, кроме личных. Есть 2 вида наследования по закону и по завещанию. Но последним чаще пользовались. Одновременно наследство и так, и так не допускалось. Для наследования необходимо, чтобы наследство открылось. Его открытие – день смерти наследодателя (таковым мог быть римский гражданин, не лишенный гражданской чести, физическое лицо). Если римской гражданин подвластен, то открытие только в отношении того имущества, которое находится в его собственности. НПЗ возможно, если нет завещания (оно либо отсутствует, либо признается недействительным, либо наследники не приняли наследство). НПЗ основано на родственных отношениях с наследодателем, т.е. к наследованию призывается переживший супруг и очереди наследников. Законы 12 таблиц в первую очередь регулируют именно НПЗ. И по 12 таблицам есть 3 очереди наследников:



  • ближайшие подвластные;

  • ближайшие агнаты;

  • родичи. При наследовании принимали во внимание только кагнатское родство, также между очередями не возникало правопреемства (т.е. если одна очередь не берет, то наследство сращу же становиться вымороченным). Позднее все эти ненормальности реформировали преторы, которые установили:

  • правопреемство между очередями;

  • допущение наследования кровных родственников параллельно с агнатами;

  • ввели наследование пережившего супруга. Согласно преторскому праву было 4 очереди наследников:

  • ближайшие подвластные дети, которые вышли из-под власти домовладыки;

  • агнаты;

  • когнаты;

  • переживший супруг. В окончательном варианте законодательство Юстиниана устанавливало 5 очередей:

  • нисходящие наследодателя (внуки могли наследовать только по праву представления, т.е. внук после смерти деда, если отец умер до смерти деда; внуку – только то, что полагалось его родителям);

  • восходящие и полнородные братья и сестры (дети полнородных – по праву представления);

  • неполнородные братья и сестры и их дети по праву представления;

  • иные кровные родственники до 6 степени родства;

  • переживший супруг. Так к наследованию могли быть призваны несколько наследников, между которыми возникал раздел, осуществлявшийся 3 способами:

  • поголовный (каждому);

  • поколенный (по праву представления);

  • полинейный (все имущество делилось пополам, одна половина – материнской линии, другая отцовской). Если нет наследников или они не приняли наследство, то оно становиться вымороченным. Сначала, оно было бесхозной вещью, и его можно было оккупировать. В императорский период такое имущество переходило к фиску. Если наследство несостоятельное, то фиск наследство не принимает, к нему переходят права и обязанности, но только в размере активного наследственного имущества. Получить вымороченное имущество могла корпорация (как наследник по закону). Но только в том случае, если наследодатель являлся членом этой корпорации.

Наследование по завещанию.

Завещание – распоряжение на случай смерти, содержащее назначение наследником. Это одностороннее действие, поэтому для составления завещания не требуется согласия и извещения наследника. Наследодатель может отменить или изменить завещание. Это действие строго личного характера, т.е. завещание нельзя составить через представителя, нельзя составлять завещание нескольким людям. Завещание должно быть действительным, для этого надо:

наследодатель имеет активную завещательную правоспособность (под ней родной, понимается способность составлять завещание; такой способностью не обладают рабы, иностранцы, женщины, лица, которые не достигли 25 лет, ограничено дееспособные; кроме того, активная завещательная правоспособностью должна быть на момент составления завещания);

в завещании должен быть указан наследник, который имеет пассивную завещательную правоспособность (ею не обладают еще не родившиеся дети, кроме своих собственных, корпорации, лица, не исповедовавшие христианскую религию (только в императорский период), государственные преступники и их дети; Назначить наследником можно любое лицо. Наследодатель может наследнику назначить наследника – субституция. Она подразумевает:

назначение второго наследника, если первый не примет;

назначение домовладыкой своему малолетнему наследника;

домовладыка мог назначить своему подвластному сумасшедшему наследника, если он умрет и не выздоровеет );

завещание должно быть составлено в определенной форме (по Юстиниану было 2 формы завещания, т.е. публичные (с участием государственных органов, составлялось 2 способами: по воле наследодателя во время судебного протокола и путем передачи письменно составленного завещания на хранение императору) и частные (могли быть составлены и в письменной и в устной формах с участием 7 свидетелей, которые должны быть для этого специально приглашены, кроме того, лицо должно быть способным быть свидетелем, не способны были: женщины, ограничено или полностью дееспособные, рабы, подвластные наследника и наследодателя, заинтересованные лица) завещание составлялось без перерыва, и все участники должны были быть в одном месте; иногда частная форма могла быть упрощена (завещание составляется при военнослужащем и самим военнослужащим, при этом можно было составлять в любой форме, такое завещание действовало, пока лицо служило; если завещание составлялось в период эпидемии, допускалось, что можно просто обойти свидетелей по домам, не обязательно они должны были быть в одном месте; если завещание составляется в деревне, то достаточно только 5свидетелей) или усложнена (если наследодатель неграмотный, но хочет письменное завещание, тогда надо 8 свидетелей, среди которых один – рукоприкладчик; если наследодатель глухой или слепой, то надо приглашать или 8 свидетеля, или нотарйюса));

завещание должно представлять собой свободное волеизъявление (завещание – форма сделки, но может быть признано недействительным, если было заблуждение в мотивах);

завещание не должно нарушать права обязательных наследников (наследодатель мог определить наследником любое лицо, т.е. если у наследодателя есть ближайшие родственники, то он должен, составляя завещание, назначить их как наследников или совсем лишить наследства; по цивильному праву – это лица, которые непосредственно находились под властью наследодателя, их нельзя обойти в завещании молчанием; если у наследодателя были подвластные сыновья, и наследодатель обошел их молчанием, то завещание признается недействительным; если были подвластные дочери, внуки, то даже если их обошли молчанием, завещание сохраняло свою силу, правда, дочери и внуки призывались к наследованию параллельно с наследниками по завещанию; если наследник по завещанию из своего рода – наследство пополам, если любое другое лицо – все имущество пополам; в императорский период правила были изменены и к необходимым наследникам стали относить восходящих, нисходящих, полнородных братьев и сестер; наследодатель должен был этим лицам оставить определенную долю наследства (как правило, 25% той доли, которую получили бы, если бы наследовали по закону); наследодатель мог лишить необходимого наследника, но только по уважительным причинам, как то: недостойной поведение или если это делалось в интересах наследника; если наследодатель составил завещание, но без соблюдения прав необходимых наследников, то этот необходимый наследник мог в течение 5 лет подать иск о признании завещания недействительным; иск к тому лицу, которое примет наследство; если такой иск признан недействительным, то необходимый наследник получает все, что должен был получить по закону; этот иск строго личного характера, его мог предъявить только необходимый наследник, полнородные братья и сестры могли предъявить этот иск только если наследник – бесчестное лицо; если наследодатель оставил наследнику наследство, но меньше, чем 25%, то необходимый наследник подает иск о дополнении необходимой доли).

Завещание до смерти наследодателя могло быть отменено:

наследодатель мог составить новое завещание (старое могло быть восстановлено, если наследодатель уничтожит старое или если новое признают недействительным, по причине порока воли);

заявление об отмене в суде или в присутствии 3х свидетелей;

если завещание в письменной форме уничтожено.



1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   22


База данных защищена авторским правом ©uverenniy.ru 2016
обратиться к администрации

    Главная страница