Лекция Предмет и система римского права Периодизация истории римского права и ее соотношение с историей римского государства




страница1/5
Дата12.06.2016
Размер1.05 Mb.
  1   2   3   4   5


Лекция 1. Предмет и система римского права
1.Периодизация истории римского права и ее соотношение с историей римского государства.

2. Понятие римского частного права и публичного права. Основные системы римского частного права. Ius civile и ius gentium.


1. История римского права представляет большой научно-познавательный и практический интерес для современного юриста. Происходит так потому, что одним из величайших достижений римской цивилизации является создание четкой и логичной системы понятий и категорий частного (гражданского) права, из которой черпают материал для развития гражданского права юристы сегодняшнего дня.

Такое положение вещей далеко не случайно. Именно Рим, ставший первой в истории мировой империей, с развитием ремесла, торговли и обмена, нуждался в универсальном регуляторе крайне разнообразных и сложных имущественных и хозяйственных отношений в такой степени, в какой это не было известно в истории до этого.

Римское право — это система юридических норм и механизмов их реализации в жизни римского общества и государства. Как юридическая система римское право достигло такой завершенности и глубины, что стало одной из самых совершенных правовых систем не только древности, но и средневековья и Нового времени и послужила одной из основ совре­менного права. Создание такой системы является выдающимся достижением римской культуры в целом.

Вместе с тем, следует иметь в виду, что Рим в процессе своего исторического развития далеко не сразу превратился в великую средиземноморскую империю. В той же степени и римское право, обслуживающее потребности этой империи, возникло не одномоментно, пройдя сложный путь от своего становления до эпохи расцвета. Тесная взаимосвязь истории римского государства и его права очевидна, и именно ей следует уделить особое внимание при изучении римского права. Это необходимо для понимания того, как соотносятся история римского права и история римского государства на различных этапах своего существования.

История римского государства разделяется на три больших периода.

I период - Царский (753 - 509 гг. до н. э.). Это полулегендарный период, правление 7 римских царей, известных только благодаря вызывающим сомнение в своей достоверности сочинениям поздних (I век н. э.) римских авторов.

Согласно принятой традиции, Рим был основан в 753 г. до н. э. ("ab иrbе condita" - от основания города). В течение многих столе­тий, считая от этого периода, Рим представлял собой всего лишь один из великого множества городов-государств, боро­вшихся за свое господство в центральной части Италии. К середине 5 в. до н.э. Рим стал господствующим в Центральной Италии, завоевав прилежащую округу и подчинив себе в результате 3-х самнитских войн самнитские и этрусские племена.



II период – Республика (509 - 31 гг. до н. э.). Этот период в свою очередь распадается на три этапа.

1. Ранняя республика (509 - 275 гг. до н. э.). Рим превращается из небольшой гражданской общины в город, господствующий в Италии. К 275 г. до н. э. римлянам (за счет захвата основанных в южной части Италии греческими колонистами городов) удалось установить в них свое господство. Рим из доминирующего в центральной части Италии города-госу­дарства превратился в грозную военную силу, начавшую играть большую роль во всем районе Средиземно­морья. Для этого времени характерно небольшое распространение рабовладельческих отношений, Рим не стал еще рабовладельческой державой в полном смысле слова.

2. Борьба за господство в Средиземноморье (275 - 131 гг. до н. э.). Развязав военные действия против своего соперника Карфагена, Рим в результате двух Пунических войн (1 - я в 264 - 241 гг. и 2-я в 218 - 202 гг. до н. э.) захватил все побережье и островную зону центральной и западной акватории Средиземного моря, установив там свое владыче­ство. В 146 г. до н. э. Карфаген был разрушен, и в течение короткого времени (146 – 131 гг. до н. э.) Рим подчинил себе Грецию, Испанию и все Восточное средиземноморье, превратившись в мировую державу. В этот период самое широкое распространение получило рабовладение, поскольку бесконечные и успешные войны давали огромный приток рабов.

3. Период гражданских войн (131 - 31 гг. до н. э.). В это время происходит процесс постепенного превращения республики в империю. Политические институты римской республики не подходят для решения новых, имперских задач. Гибель респуб­лики была совершенно неизбежна. Приемному сыну Цезаря Августу, пришедшему к власти в 31 г. до н. э., однако, удалось сделать более плавный и мягкий переход к достижению желанного единовластия. Первое, что он сделал - это сохранил все республиканские институты власти, а затем, "позволив" пожизненно избрать себя на важнейшие государственные должности, он тем самым сос­редоточил в своих руках практически всю государственную власть. Август стал принцепсом (первым лицом в списке римс­ких сенаторов) и создал форму рабовладельческой монархии, сохраняя при этом традиционные республиканские учреждения.

III период – Империя (31 г. до н. э. - 476/562 гг.). Этот период распадается на два этапа.

1. Принципат (31 г. до н. э. - 196 г. н. э.). В это время Рим формально сохраняет республиканские институты. Римское государство как империя, созданная на базе горо­да-государства Рим и на этой основе развивавшаяся в госу­дарственную систему с основным центром тяжести в области политики и экономики, население которой в подавляющем большинстве состояло из римских граждан, в период принци­пата превратилась в военную монархию. После того, как все без исключения жители Римской империи в 212 г. эдиктом Антониниана получили римское гражданство, использовавшееся ранее название «город-государство» было упразднено и этот статус утратил силу. Точно так же утратили свое значение и последние остатки римской республиканской государственной системы.

2. Доминат (217 - 476 гг. (562 г. - Восточная Византия). Переход к доминату характеризовался ради­кальным изменением государственного устройства. Так, если в период принципата император соблюдал предписанный ему его положением правовой статус государственной власти и в духе уважения относился к традициям Республики, то в период домината император стал уже самодержцем, не связанным никакими законами (princeps legibus solutus est), его желание стало законом (quod principi placuit). Рим становится империей, и римский император официально принимает титул императора и бога. Императорская власть сакрализируется. В то же время начинается постепенный упадок могущества римской империи. В начале IV в. в период правления Диоклетиана и Константина предпринимаются последние попытки сохранить единство империи. В 395 г. империя распадается на Западную и Восточную. Западная в 476 г. распадается под ударами германских племен, Восточная стремится возродить былое единство. Последняя попытка такого объединения предпринимается при императоре Юстиниане (536 – 562 гг.), который завоевал Италию, Испанию, северное побережье Африки, но не смог их удержать. Восточная римская империя, потеряв большинство своих территорий, просуществовала до 1453 г.

Параллельно развивается римское право.

Периодизация римского права берет свое начало от самых первых римских законов 12 таблиц - 450 г. до н.э. и заканчивается кодификацией римского права 533 - 560 гг. н. э., охватывая тысячелетний период развития римского права. В его истории выделяют три больших периода.

1. предклассический (450 - 150 г. до н. э.) - право римской гражданской общины.

2. классический (150 г. до н. э. - 250 г. н. э.) - право римской республики и империи в период принципата.

3. постклассический (250 - 560 гг.) - право империи периода домината, период кодификации римского права.

Предклассический период охватывает время от падения царской власти в Риме до завоевания Карфагена, т. е. до времени, когда Рим начал претендовать на мировое господство. В классический период Рим является мировой державой, это время поздней римской республики и ранней империи. Интенсивно развивается товарообмен и институт рабовладения. Постклассический период охватывает эпоху домината, когда происходит постепенный упадок рабовладельческой империи. Для этого периода характерно стремление к кодификации римского права.


2. Термином «римское право» обозначается право античного рабовладельческого Рима, а также его наследницы - Византийской империи (вплоть до Юстиниана).В римской традиции (начиная с Ульпиана) принято делить право на публичное и частное. Ульпиан писал: «Публичное право - это то право, которое относится к статусу Римского государства, а частное право - то, которое имеет в виду выгоды и интересы отдельных лиц».

Для частного права характерен диспозитивный метод регулирования, а для публичного — императивный.

Сфера действия частного права в Риме была весьма широка и включала следующие основные правовые институты: право собственности; другие вещные права; договоры и иные обязательства; семейные правоотношения; наследование; исковую защиту прав.

В отличие от публичного римское частное право было широко воспринято (рецепиировано) европейскими средневековыми правовыми системами и лежит в основе современного гражданского права стран романо-германской правовой семьи.

Выделялись национальное право — ius civile и так называемое право народов — ius gentium.

Цивильное право распространялось только на правоотношения, обоими участниками которых были римские граждане (квириты). Однако со временем, когда Рим стал мировой империей, появилась необходимость в правовой системе, регулирующей отношения римских граждан с лицами, не обладающими статусом гражданства и последних между собой. Так возникло право народов (ius gentium). Ключевую роль в его создании сыграл претор перегринов (эта римская магистратура была учреждена в 242 г. до н.э.).

Право народов во многом строилось на заимствованиях правовых конструкций у других наций (финикийцев, греков, египтян и др.). Вместе с тем надо понимать, что право народов - не международное право, а римское — распространялось, разумеется, не на всех неримлян, а на тех, кто находился под юрисдикцией Рима (римских подданных), Jus gentium было более прогрессивным, чем ius civile, оно было проникнуто коммерческим духом. Потом эти правовые системы начали сближаться. Различие между квиритским правом утратило смысл в 212 г., когда император Каракалла предоставил права гражданства и право народов всем свободным римским подданным.

Восприятие цивильным правом основного содержания права народов имело своим следствием возникновение универсальной правовой системы - римского классического права, вобравшего в себя все нормы, наиболее соответствовавшие функционированию общества развитого товаропроизводства и товарооборота.


Лекция 2. Источники римского права


  1. Понятие и виды источников римского права.

  2. Цивильное право, право народов и преторское право.

  3. Деятельность юристов.

  4. Кодификация римского права.


1. Среди источников римского права можно выделить прежде всего законы, обычаи, взгляды юристов, судебную практику.

Законы представляют собой акты (обычно писаные, хотя народное собрание утверждало и устные законы), изданные верховной законодательной властью. Во время монархии это осуществляли цари, при республике - народное собрание (комиции издавали lex) и определенные магистраты (например, преторские эдикты), во время принципата - сенат и принцепс, при доминате - император (он издавал конституции, эдикты, мандаты, декреты, рескрипты).

Законы, чтобы вступить в силу, должны были быть опубликованы.

Отдельно выделяются кодексы, такие законы появились в постклассический период развития римского права (при императорах Феодосии и Юстиниане).

Действовали следующие принципы соотношения законов (в принципе применяются и сейчас):

1. Более поздний закон по данному вопросу автоматически отменяет более ранний.

2. Специальный закон автоматически отменяет общий. Предусматривалось применение закона по аналогии. Древнейшим законом были Законы XII таблиц.

Законы XII таблиц (V в. до н.э.) - бессистемная казуальная запись древнеримских обычаев, основной источник цивильного (квиритского) права, по сути — первый памятник писаного римского права.

Следует отметить, что до нас текст Законов XII таблиц дошел только в цитатах или пересказе позднейших авторов (например, Тита Ливия), то есть текст данного правового памятника восстановлен историко-правовой наукой.

В середине V в. до н.э. специально созданная экстраординарная коллегия децимвиров (10 человек) создала за 2 года текст Законов XII таблиц.

Принятие Законов XII таблиц означало ослабление былых позиций понтификов (клерикальных древнеримских юристов предыдущего периода), которые долгое время сохраняли за собой право хранить и толковать неписаные обычаи и законы, вырабатывать формы судебных исков и злоупотребляли этим правом. Хотя в Законах XII таблиц предусматривалось использование клятв и- совершение других ритуальных действий, право уже было отделено от религиозных норм и приобрело светский характер.

Законы XII таблиц были выполнены на 12 медных досках, выставленных для всеобщего обозрения на форуме - центре политической жизни республиканского Рима. Знание этих законов было обязательным, а следовательно, с их принятия стало необходимым светское правовое воспитание римских граждан.

Отраслевое деление в Законах XII таблиц не развито. Ml таблицы посвящены процессуальному праву. Ill таблица содержит очень жестокие нормы долгового права. IV-VI таблицы содержат нормы гражданского и семейного права. VII таблица в основном определяла правила межевания земель. VHI-IX таблицы содержат нормы уголовного права. X таблица содержит нормы административного права. XI-XII таблицы содержат элементы государственного публичного права.

По своей сути Законы XII таблиц представляли обработку и консолидацию обычного права Рима. Известное влияние на них оказало греческое право южноиталийских полисов-колоний. Но были включены и отдельные новые положения, отступавшие от норм обычного права {например, система штрафов была отходом от древнего принципа талиона).

Законы XII таблиц отражали еще сравнительно низкий уровень развития римского общества и правовой техники. Они были изложены в виде кратких повелительных суждений и запретов, некоторые из которых несли на себе печать религиозных ритуалов.

Несмотря на свои недостатки, они достаточно точно отразили коренные потребности римского архаического периода, а поэтому в течение многих веков пользовались в Риме огромным авторитетом, рассматривались, по словам Тита Ливия, как «источник всего публичного и частного права».

Обычаи вышли из недр доправового общества, формировались помимо воли законодателя посредством постоянного и длительного повторения определенных норм поведения, творцом обычая по сути является народ.

В республиканский период законы и обычаи имели одинаковую юридическую силу, в императорский период правовое значение обычаев значительно снизилось. Видный древнеримский юрист Павел называл обычай лишь «истолкователем закона». Существование обычая подлежало доказыванию в суде стороной, которая на него ссылалась.


2. В структуре римского частного права выделяют две основные системы - цивильное право (ius civile) и преторское право (ius honorarium).

Цивильное право - исторически первая система римского права, основными источниками которой являются законы (начиная с Законов XII таблиц) и сенатус-консульты республиканского периода. Нормы цивильного права, созданные в условиях патриархально-натурального хозяйства раннего периода древнеримской истории, со временем оказались не приспособлены к развивающемуся товарному обороту, наглядно показывали свою пробельность и неприменимость.

Чтобы исправить эту ситуацию, и было призвано преторское право. Должность городского претора была учреждена в 367 г. до н.э. Он имел полномочия по судебным делам, участниками которых были римские граждане, обладал правом imperium (то есть, в частности, имел право издавать общеобязательные эдикты и интердикты). Помимо текущих претор издавал эдикт на год (то есть на весь срок своих полномочий). Обычно новый претор сохранял нормы такого постоянного эдикта предыдущего претоpa, соответствующие жизненным условиям, дополняя их чем-то своим. Со временем сложился определенный правовой массив, переходящий из эдикта в эдикт.

Во II в. юрист Юлиан (по поручению императора Адриана) выработал редакцию «постоянного преторского эдикта» (edictum perpetuum), которая в дальнейшем уже не изменялась и вошла в историю как Юлианов эдикт.

Вместе с тем преторское право не отменяло цивильное. Последнее просто переставало действовать на практике, становилось «мертвым», в этом проявлялся дуализм римского права.

Например, наряду с институтом квиритской собственности (по цивильному праву) существовал институт бонитарной собственности (по преторскому праву).


3. На начальном этапе своего развития юриспруденция носила религиозную форму (юристы были жрецами-понтификами).

По преданию, некий писец Гней Флавий в 304 г. до н.э. похитил и обнародовал секретные документы жрецов, с тех пор юриспруденция в Риме перестала составлять монополию и тайну жрецов и оказалась доступной и светским лицам.

В течение долгого времени на само судебное заседание адвокаты и иные представители сторон не допускались, т.е. стороны должны были представлять свои позиции самостоятельно. Также юристы формально не нанимались за деньги (это считалось недостойно), их гонорары считались подарками.

Основные формы деятельности юристов в Древнем Риме:



  1. Agere - дача советов при ведении судебного процесса.

  2. Cabere - составление договоров (по определенным формулам).

  3. Respondere - ответы на вопросы граждан.

  4. Scribere - составление ходатайств, заявлений и прочих письменных документов.

Юристы занимали высокое положение в обществе, со временем они своей фактической деятельностью стали создавать правовые нормы.

Позже обучение праву стало осуществляться в частных школах. Классическими стали такие труды римских юристов, как «Институции» Гая и «Сентенции» Павла.


4.Кодификация Юстиниана была проведена виднейшими юристами (под руководством Трибониана) в 528-534 гг. по указанию самого знаменитого византийского императора.

В Свод Юстиниана (значительно позже названный Corpus iuris civilis) вошли следующие составные части:



  1. Институции - учебник по римскому праву, содержащий его основные положения, разделенные на 4 части: о лицах, о вещах, об обязательствах, об исках. Институции Юстиниана во многом опирались на Институции, составленные во II в. римским юристом Гаем. Юстиниан говорил, что Институции созданы для «образования юношества».

  2. Пандекты (Дигесты) - изречения знаменитых римских юристов (Папиниан, Павел, Гай, Ульпиан, Модестин), содержащие по сути нормы права, разделенные на 50 книг.

  3. Кодекс (было 2 его редакции) - собрание более чем 3000 императорских конституций, разделенное на книги и титулы.

Новеллы - конституции самого Юстиниана, изданные уже после знаменитой кодификации.
Лекция 3. Римский судебный гражданский процесс
1. Легисакционный, формулярный и экстраординарный процессы.

2. Понятие и виды исков. Особые средства преторской защиты.

3. Понятие исковой давности.
1. История римского права знает три различные формы гражданского процесса, последовательно сменявшие друг друга: легисакционный, формулярный, экстраординарный.

И легисакционный, и формулярный процессы делятся на стадии in ius и in iudicio в отличие от экстраординарного процесса.

Легисакционный процесс (от legis actio - действовать по закону) — древнейшая форма римского гражданского процесса, предусмотренная Законами XII таблиц. Он был сугубо формальным и торжественным.

Процесс делился на 2 стадии: in ius и in iudicio.

На стадии In ius судебные функции осуществлял магистрат (в древние времена консул, позже претор). Ответчик уже на этой стадии мог признать иск, в таком случае процесс автоматически заканчивался победой истца. Если иск не был признан, магистрат призывал свидетелей подтвердить факт спора (litis contestatio), после чего процесс приобретал необратимый характер и должен был завершиться принятием решения по делу. С этого момента начинало действовать правило: нельзя подать второй иск по одному и тому же поводу. После этого магистрат формулировал предварительные правовые выводы по существу дела для судьи, которому оно передавалось.

На стадии in iudicio дело принимал судья (арбитр), избираемый сторонами. Он рассматривал доказательства по делу и выносил решение.

Легисакционный процесс не предполагал обжалования принятого судебного решения.

Со временем претор получил свободу в формулировании сути спора («формулы») перед судьей, что позволило обеспечить исковой защитой все новые категории правоотношений.

Судья, таким образом, был связан преторской формулой, что стало основой формирования формулярного процесса. Он изучал факты по делу, но не мог изменить его правовую квалификацию, уже данную претором в формуле.

Переход от легисакционного к формулярному процессу соответствовал переходу от цивильного права к преторскому.

Преторская формула - ключевое понятие в формулярном процессе. Формула начиналась с назначения судьи. Остальные части формулы делились на обязательные и факультативные.

Обязательные части формулы:

Intentio - суть требований и возражений сторон.

Condemnatio - правовая квалификация дела. Факультативные части формулы:

Demonsratio - дополнительное пояснение пожеланий сторон (в сложных делах).

Adiudicatio - предоставление претором судье дополнительных правовых возможностей (например, раздел наследства).

Exceptio - в этом разделе претор отмечает возражения, которые ответчик мог сделать против иска (например, exceptio doli - ссылка на умысел истца при заключении договора).

Prescriptio - оговорка на то, что цена иска точно не установлена.

Экстраординарный процесс (когниционное производство) возник по мере расширения территории Римской империи.

Судебные функции в это время стали осуществлять уже не избранные магистраты, а назначенные императорские чиновники и военачальники - прокураторы провинций, префекты городов, начальник римской полиции, наконец, и сам император. Судья вел процесс единолично, заслушивал стороны, исследовал доказательства, выносил решение, осуществлял его исполнение; мог уменьшить исковые требования (что необычно для легисакционного и формулярного процессов).

Основным процессуальным актом в это время стал вечный преторский (Юлианов) эдикт.

В экстраординарном процессе допускалось обжалование принятых судебных решений, при этом высшей судебной инстанцией являлся, разумеется, император.


2. Иск - требование истца к ответчику, подаваемое посредством установленной судебной процедуры и подлежащее в случае удовлетворения принудительному исполнению. Всякий иск содержит в себе материальную и процессуальную стороны.

Иски классифицируются по следующим основаниям:



  1. Личные {in rem - обращаются к личности ответчика) и вещные {in personam - направлены на истребование вещи, например, виндикационный и негаторный иски).

  2. Иски по цивильному праву и иски по преторскому праву.

  3. По распределению бремени доказывания: прямые (каждый доказывает свое требование); иски, в которых истец освобождается от доказывания; иски, в основе которых
    лежит фикция (правовое признание фактов, которых в действительности не было); иски по аналогии (служили одним из средств для осуществления правотворчества
    без изменения буквы закона).

  4. По характеру требования: восстановительные (об удовлетворении, то есть о восстановлении нарушенного состояния имущественных прав, такие иски также назывались реиперсекуторными); штрафные (о взыскании штрафа); смешанные (реиперсекуторный + штрафной). Отдельно выделялись популярные иски (action popularis). Такие иски мог заявить любой гражданин, не только тот, чье право нарушено (например, иск о вылитом или выброшенном).

  1   2   3   4   5


База данных защищена авторским правом ©uverenniy.ru 2016
обратиться к администрации

    Главная страница